Периодизация римского права
Зарождение римского права относится к тому периоду, когда Рим был маленькой общиной среди многих других подобных себе общин средней Италии. На начальном этапе римское право представляло собой несложную и архаическую систему, проникнутую узконациональным и патриархальным характером.
Римское право надолго пережило своего создателя — античное (рабовладельческое) общество. Оно частично или в переработанном виде легло в основу гражданского, частью уголовного и государственного прав многих феодальных, а затем буржуазных государств.
Периодизация римского права (ius romanum) — это выделение в развитии права этапов, имеющих соответствующие признаки и временной промежуток.
Самой распространенной периодизацией является деление эволюции частного римского права на следующие периоды:
- Период древнего, или квиритского, гражданского права (ius civile Quiritium) — 754 г. до н. э. В этот период основным источником права выступают Законы XII таблиц, закрепившие основные институты правовой системы Рима.
- Предклассический период — 367 г. до н. э. Издаются законы, развивается наследственное право, создаются такие способы создания правовых норм, как формулы претора. Изменяется форма судебного процесса (с легисакционного на формулярный).
- Классический период — 27 г. до н. э. — 284 г. н. э. Появляются сенатусконсульты, конституции принцепса и ответы юристов. Появляется экстраординарный процесс.
- Постклассический — 284–565 г. н. э. В конце периода возникает Кодекс Юстиниана (Corpus juris civilis).
Разделы римского права
Римское право подразделялось на 5 основных отраслей. До сегодняшнего дня «сохранились» не все из них. Рассказываем о каждом в отдельности.
-
Jus publicum или Публичное право. Его составляют те нормы, которые составлены для охраны интересов общества в целом. Именно они определяют правовое положение государства и его органов. Публичное право можно охарактеризовать следующим образом: его нормы не могут быть изменены соглашением частных лиц и потому являются обязательными. В структуре публичного права выделяют три подраздела:
- права и обязанности чиновников,
- права и обязанности священников,
- уголовное право.
-
Jus privatum — Частное право. Связано с нормированием и регулированием отношений, касающихся частной собственности.
-
Jus civile, Jus Quiritum (право Римских граждан (квиритов)) — Гражданское право. Субъектами этого права являлись квириты (граждане Рима) и другие латины. Этот раздел римского права сформировался в эпоху Республики в Риме. Источниками гражданского права послужили юридические обычаи Древнего Рима (например,Свод законов двенадцати таблиц), а также законы, принятые Народным Собранием.
-
Jus gentium — Право народов. Формирование этого раздела римского права было вызвано необходимостью разрешать споры между гражданами Рима и империи и иностранцами. Во многом эти правовые нормы были заимствованы от покоренных и союзных народов. Источниками jus gentium служили эдикты преторов и магистратов по делам иностранцев. Потребность в Праве народов отпало в 212 году, когда император Каракалла наделил гражданством всех жителей Римского государства. Именно из этого раздела древнего права позднее сформировалось современное международное право.
- Jus honorarium или Почётное право. Система возникла во второй половине 2 века до н.э. и представляла собой совокупность новшеств, введенных преторами в правопорядок и объявленных в их эдиктах. Совокупность форм судебной и административной защиты, процессуальных норм, принципов и правил.
Законотворчество во времена Республики в Риме состояло из трёх этапов. Правом законодательной инициативы обладал каждый магистрат, в основные обязанности которого входила охрана правопорядка. Проект предлагаемого закона вывешивался на Римском форуме и римляне могли ознакомиться и обсудить его. Если появлялись предложения по внесению поправок, то их сразу передавали магистрату.
Затем народное собрание общим голосованием принимало или отклоняло законопроект. Сенат, как исполнительный орган Рима, осуществлял проверку процедуры принятия, при отсутствии нарушений закон вступал в силу. Некоторое время эта процедура с той или иной долей фикции сохранялась и в Римской империи. Затем законотворческая функция укрепилась в руках императора при некотором участии сената.
Закон имел постоянную структуру и состоял из:
- praescriptio — вводной части, описывавшей мотивы принятия, имя составившего закон магистрата и дату принятия.
- rogatio — основной части, содержавшей функциональную часть закона.
- sanctio — санкции, указывавшей ответственность за нарушение норм, установленных законом.
Распад Римской империи не уничтожил многовековые традиции и потому правовые нормы, использовавшиеся прежде, вполне успешно прижились на новой почве, а со временем трансформировались, став основой для правовых систем других государств.
Принципы
Анализируя все представленные выше нормативные акты, можно выделить основные идеи, принципы римского права. Они формировались на протяжении многих столетий и на сегодняшний день некоторые из них можно встретить в гражданском законодательстве многих государств.
Основными принципа являются:
1. Республиканская форма построения государства. Древние римляне считали, что государство, — это продукт договорённости внутри населения, где любые правовые споры решаются посредством консенсуса.
2. Равноправие сторон. Согласно этому принципу, ни один из субъектов не имеет каких-либо преимуществ перед другими.
3. Судебная власть в Риме играла важную роль, что говорит о казуистичности римского права.
Список представленных принципов не является исчерпывающим. Очень часто учёные не сходятся во мнениях, что приводит к появлению новых основополагающих идей римского права.
Роль римских юристов в развитии права
Римская юриспруденция приобретает светский характер, начиная с плебейского понтифика Тиберия Корункания (с 254 г. до н. э.), правовые консультации которого носили публичный и открытый характер. Юристы давали консультации, редактировали и составляли юридические акты, принимали участие в самом судебном процессе, оказывая помощь одной из сторон.
Наиболее известны были Катон Старший, Марк Манилий, Алфен Вар, Квинт Муций Сцевола, Публий Муций Сцевола, Сервий Сульпиций Руф, которые дали обобщение судебной практики, систематически изложили цивильное право (Публий Сцевола) и составили первый комментарий преторского права (Сульпиций).
В эпоху принципата стала значимой преподавательская деятельность юристов. В I – начале II в. н. э. возникли две основные школы права: сабиньянцы (основатель Капитон) и прокульянцы (основатель Лабеон), которые преподавали право (Сабин и Юлиан) и давали трактовку некоторых правовых институтов (Прокул и Цельз).
Римские юристы составляли многочисленные труды. Одни из них предназначались для учебных целей, другие – для практического использования.
Были распространены комментарии цивильного права и преторского права; дигесты (произведения по различным правовым вопросам, с попытками синтеза цивильного и преторского права); институции, систематически излагавшие римское право в учебных целях. Наибольшую известность приобрели Институции Гая (143 г. н. э.), которые давали сжатое и логически построенное изложение обширного правового материала. С установлением в Риме императорского правления активизируется практическая деятельность юристов – дача правовых консультаций.
В период домината стирание граней между цивильным и преторским правом создало благоприятные условия для проведения кодификационных работ. Работы по систематизации права велись и в восточной части Римской империи (Византии).
В конце III в. н. э. были составлены частные сборники римского права – Кодекс Грегориана и Кодекс Гермогениана, а в 438 г. осуществлена первая официальная кодификация императорских конституций (Кодекс Феодосия). Всеобъемлющая систематизация римского права была проведена в 528–534 гг. по указанию византийского императора Юстиниана.
Распространение в XIII-XVII веках
Второй этап. В XIII веке одним из самых знаменитых итальянских законоведов Франциском Аккурзием был создан сборник комментариев (глосс) его предшественников и современников. Этот труд произвел очень большое впечатление и стал настольной книгой судей, принеся автору славу первого законоведа Средневековья.
Постглоссаторы – это итальянская школа права, которая в середине XIV века пришла на смену глоссаторам. Для последних характерна адаптация норм римского права к применению в судебной системе. Ее яркими представителями были Бартоло Сассоферрато, Бальдо Ульбадис, Майнус и другие.
Они толковали работы глоссаторов, касающиеся правовых понятий и выдержек из кодификации Юстиниана, чтобы выработать общее ученое мнение. Ими была проведена большая работа по согласованию римских юридических конструкций с нормами обычного, городского и церковного права. Именно в таком, приспособленном к феодальным условиям виде римское право и было внедрено в судебные системы стран европейского запада.
1.4. Рецепция римского права
Рецепция римского права — это восприятие (заимствование) его положений правовыми системами других государств более позднего периода.
Рецепция выражает собой преемственность в праве. Рецепция римского частного права больше всего видна в формировании германской и французской правовых систем, заметна она и в российской правовой системе. Во Франции и Германии наблюдалась прямая рецепция, т. е. заимствование правовых решений из положений римского права.
В России прямой рецепции не было, а воспринимались главным образом идеи римского частного права.
Однако и в России, в Гражданском кодексе Российской Федерации, заметна рецепция римского частного права. Рассмотрим несколько примеров. Условия ответственности и ос-
вобождения от нее (вина, случай, непреодолимая сила). Степени ограничения дееспособно-
сти имеют три возрастные категории. Институт эмансипации (статья 27 ГК) — освобождение от опеки родителей или попечителя. Опека над умалишенным (статья 29) и попечительство над расточителем (статья 30). Контроль административных органов за деятельностью опекунов и попечителей (статья 34). Институт товарищества (статьи 66–
10
Рецепции римского права
После падения Восточной римской империи право этого государство продолжало жить в нормативных актах других государств. Процесс имплементации римского права получил название рецепции. Он начался в Западной Европе примерно в XII веке (эпоха феодализма). Рецепции появлялись из-за того, что римское частное право уже имело готовые правовые структуры, которыми вполне можно регулировать товарно-денежные, обязательственные отношения, удовлетворять интересы частных лиц и т.п. Более того, некоторые правители находили в нормах частного права подтверждение своей неограниченной и абсолютной власти. Отсюда следует, что римляне создали «бессмертный» механизм, которым пользовались на протяжении многих веков после падения их государства.
Предметом рецепций стало классическое римское право (частное). В данном случае нельзя было заимствовать у римлян публичную отрасль, так как государственное устройство феодальных держав было совершенно несхоже с римским. Тем не менее частную отрасль вполне можно включить в законодательство с долей небольших изменений. Нужно отметить тот факт, что римское право заимствовалось полностью или же частично. Все зависело от правового климата того государства, где создавалась рецепция. Сегодня известно несколько памятников-рецепций римского частного права, а именно:
— Франция: «Бра-хилогус», «Кутюмах Бовези», «Извлечение Петра».
— Германия: «Немецкое гражданское уложение», «Саксонское зерцало».
— Англия: «О законах и обычаях Англии».
— Русь:«Соборное уложение».
Упомянутые памятники во многом помогают изучить не только основы римского права, но также историю его развития. Как это ни парадоксально, но многие нормы живы и по сей день в гражданских законодательствах европейских стран, например Российской Федерации, Федеративной Республики Германии, Франции, Польши, Украины и т. д.
Истоки римского права
Первые указания на существование правовых норм в Древнем Риме зафиксированы в дошедших до нас заключениях по судебным делам. Источниками писанного права Рима являются законы римских царей. В числе прочих, самым значимым называют Свод законов двенадцати таблиц (лат. Leges duodecim tabularum). В его состав вошли некоторые из законов Солона, а относится этот Свод к середине 5 века до н.э. Что характерно, уже через два столетия, в 3 веке до н.э. римское судебное право окончательно отделилось от религиозного права, довольно долго регулировавшего общественные отношения в Древнем Риме.
Развитию и становлению римского права способствовали и политические реформы, проводимые в те годы
Так важной датой является 367 год до н.э. — именно тогда была введена должность претора
Автором этого законопроекта был Цивилий Цекс. Должность претора была выборной, срок её замещения составлял всего лишь 1 год, а обязанностью избранного на этот пост было составление «преторских эдиктов». В этих документах преторы излагали своё понимание принципов правоприменения и отношение к этому.
Претор наделялся правом в меру необходимости восполнять пробелы в существующих источниках права, а также признавать старые законы несоответствующими современным реалиям. Именно это «преторское право» внесло значительный вклад и оказало огромное влияние на развитие Римского права.
Из дошедших до нас письменных памятников римского права единственным полнотекстовым, содержащим цельное описание древнеримской научной правовой системы, являются Институции Гая, относящиеся ко 2 веку н.э. В числе источников права, одобренных императорами, можно назвать суждения Папиниана, Ульпиана, Модестина и Павла — они были рекомендованы для использования судьями при вынесении вердиктов. Дольше всего основным писанным источником права были Дигесты Юстиниана.
Основной принцип римского права: государство — результат установленной договорённости между гражданами государства в целях решения всех правовых вопросов согласно заранее принятым общим консенсусом правилам.
Основные принципы публичного права
Римскому праву присущи два противоположных принципа, пронизывающих процесс разработки права претором и юристами.
- Консерватизм. Он выражался в том, что юристы доказывают, что любые выводы соответствуют взглядам их предшественников. Они относились с большим уважением к старому праву, подчеркивая недопустимость каких-либо новшеств, неизменность существующего социального строя и, главное, незыблемость права. Бывали случаи, когда юристы специально прибегали при толковании сложившейся нормы к натяжкам, чтобы не показывать изменчивости права.
- Прогрессивность. Но если развивающиеся производственные отношения не вмещались, ни при каком толковании, в прежние нормы, если современные интересы господствующего класса не защищались древними правилами, если обнаруживался пробел в праве, то юрист не боялся сформулировать новое начало. Но не путем отмены старого закона или обычая: на такую отмену римские магистраты и юристы не были управомочены, и такая ломка могла бы вселить вредное для господствующего класса мнение об изменчивости права. Римский юрист предпринимал обходное движение. Наряду со старым правом и без отмены последнего вырабатывались новые нормы путем вносимых претором дополнений прежнего эдикта или путем формулировки юристами новых взглядов. И жизнь начинала течь по новому руслу, хотя старое русло не засыпалось — оно просто высыхало. Так, наряду с цивильной собственностью была создана так называемая бонитарная, или преторская, собственность (не носившая названия собственности, но дававшая управомоченному лицу все права собственника), наряду с цивильным наследственным правом была создана преторская система наследования (опять-таки даже не носившая названия наследования) и т. п.
Римское право не включало в себя термин «гражданское право» («ius civile»). Данный термин имел ряд значений, в особенности он означал:
- древнее право римских граждан (цивильное право), и в этом смысле «цивильное право» противопоставлялось преторскому праву;
- всю совокупность юридических норм, действующих в данном государстве (civitas) и выраженных в законах этого государства; в этом смысле гражданское право противопоставлялось «праву народов» (ius gentium) и естественному праву (ius naturale).
Эклога императора Льва III Исавра
С развитием и видоизменением общества и государственного строя, под стать им менялись законы и порядок их правоприменения. В эпоху поздней Византии, предположительно в 726 году, при императоре Льве III Исавере, был принят новый свод законов Эклога (выбор, в переводе с греческого). Он представлял из себя сборник законов, состоящий из 18 глав, сокращенную версию из кодификации Юстиниана. Одним из основных достоинств этого свода была доступность понимания основным населением Византии его текста и языка.
В этом труде вещному праву и, в частности, праву собственности, было уделено небольшое внимание, за исключением темы института владения
В части, касающейся института вещного права в Эклоге, стоит отметить развитие такого важного его элемента как эмфитевзис: как ограниченного, так и «вечного» вида
В части, касающейся института вещного права в Эклоге, стоит отметить развитие такого важного его элемента как эмфитевзис: как ограниченного, так и «вечного» вида
Сохранение и закрепление общественных форм собственности в Эклоге —
новая тенденция в развитии Римского частного права (РПЧ).
В целом же в этой статье мы совершили с вами небольшой историко-правовой экскурс, рассмотрев возникновение и развитие института вещного права, с ранних стадий его возникновения в Древнем Риме и вплоть до эпохи поздней Византии. Почему же до сих пор это не только увлекательно, но и актуально?
Экономические основы рабства
Человек владеет результатами своего труда, в то время как раб — не владеет. В этом — основной экономический смысл рабства.
Что говорится в Конституции РФ о владении результатами труда (статья 37):
«Статья 37
- Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
- Принудительный труд запрещен.
- Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.»
То есть признается только право на вознаграждение за труд, результаты же самого труда не принадлежат рабу гражданину. То есть — Конституция РФ действительно построена на Римском праве рабовладельческого общественного устройства, где у рабов отбирались результаты труда, а с господского плеча давалась определенная награда. Уж какую форму принимала награда — миску похлебки или большое количество напечатанных цветных фунтиков — фантиков — это не может быть прописано в Конституции, это дело договора раба и работодателя.
Забавно, что четкого определения, кто такой раб, да и отдельной статьи «раб» в Википедии не нашлось. Как в анекдоте про Вовочку — ж.. есть, а слова такого — нет!
Отрасли
Первое, известное нам описание различия частного (jus privatum) и публичного права (jus publicum), принадлежит римскому юристу Ульпиану: «Публичное право — то право, которое относится к пользе Римского государства, частное — то право, которое относится к пользе отдельных лиц».
Jus publicum
Публичное право — нормы права, которые охраняют интересы общества в целом, определяют правовое положение государства и его органов.
Для него характерен принцип, что нормы римского публичного права не могут быть изменены соглашением частных лиц, поэтому нормы публичного права являются императивными (обязательными).
Римское публичное право имело в своей структуре 3 раздела: права и обязанности чиновников, права и обязанности священников и уголовное право.
В отличие от римского частного права, римское публичное право, ещё именуемое Jus publicum, не имело такого большого значения для становления правовых систем Западной Европы.
С развалом римского государства забывается и публичное право, римское же частное право заимствуется другими государствами. Этот процесс заимствования принято называть рецепцией.
Jus privatum
Jus privatum базируется на отношениях по поводу частной собственности
Европейскими либертаристами было перенято римское отношение к собственности как к важному признаку свободы и уважения к личности.. Римское частное право пронесло свои базовые институты и принципы через тысячелетнюю историю и в итоге стало базой для современного частного права. Это было во многом связано с изучением Corpus Juris Civilis в университетах Европы
Частное право Рима до сих пор повсеместно имеет огромное значение в правовой науке как каркас для изучения гражданско-правовых отраслей права современных государств
Это было во многом связано с изучением Corpus Juris Civilis в университетах Европы. Частное право Рима до сих пор повсеместно имеет огромное значение в правовой науке как каркас для изучения гражданско-правовых отраслей права современных государств.
Римское частное право пронесло свои базовые институты и принципы через тысячелетнюю историю и в итоге стало базой для современного частного права. Это было во многом связано с изучением Corpus Juris Civilis в университетах Европы. Частное право Рима до сих пор повсеместно имеет огромное значение в правовой науке как каркас для изучения гражданско-правовых отраслей права современных государств.
Jus civile
Jus Quiritum (рус. право квиритов) или jus civile (гражданское право) — право, субъектами которого являются квириты (граждане Рима) и другие латины. Квиритское право появилось в эпоху Республики в Риме. Таким образом, jus civile является древнейшей частью римского частного права. Ему присущи примитивизм и простота конструкций.
Источниками jus civile являются юридические обычаи Древнего Рима (например, кодифицированный юридический обычай — Законы Двенадцати Таблиц) и законы, принятые Народным Собранием.
Средством защиты исков в jus civile были только законные иски.
Jus gentium
Основная статья: Jus gentium
Jus gentium (право народов) — право, составленное исходя из обнаруженных мировых правовых принципов, для решения споров между жителями зависимых земель и иностранцами, находящимися на подконтрольной территории Рима.
Jus honorarium
Основная статья: Преторское право
Jus honorarium (лат. honores — почетная должность).
Появление этого права было вызвано теми же причинами, что и jus gentium. Субъектами права являлись только римские граждане.
Источниками jus honorarium являются эдикты магистратов (преторов, курульных эдилов, правителей провинций). Таким образом, jus honorarium представляет собой совокупность преторского (jus praetorium) и эдильного права.
Jus honorarium был во многом схож с jus civile, поэтому две эти системы неизбежно сближались.
Кодекс Юстиниана
Комдекс Юстиниамна (лат. Codex Iustiniani) — часть законодательной компиляции Юстиниана; содержит в себе императорские конституции, вошедшие в кодексы Грегориана, Гермогениана и Феодосия и сохранившие силу до Юстиниана, дополненные позднейшими новеллами и видоизменённые согласно потребностям времени.
Необходимость в подготовке Кодекса была связана с большим числом старых предписаний, потерявших всякую практическую цену, но включённых в старые Кодексы. Комиссия, назначенная в феврале 528 г., должна была выработать новый Кодекс, имея в виду лишь современные ей практические нужды. Комиссии было предоставлено право не только делать сокращения (вычеркивать введения, обращения, заключительные слова и т. д.) в конституциях, но и выбрасывать все отжившее или отменённое позднейшими узаконениями; не только исправлять текст, но и уточнять его, изменять и дополнять, соединять многие конституции в одну и т. д.
Работа продолжалась около 14 месяцев. 7 апреля 529 г. Кодекс был обнародован и с 16 апреля вступил в действие. С изданием Дигест и Институций возникла необходимость в переработке кодекса, которая была совершена Феофилом, Трибонианом и тремя адвокатами высшего суда. Итогом работы стало издание в в 534 году нового кодекса, названного Codex repetitae praelectionis («Кодекс второго издания»).
Кодекс состоит из 12 книг, книги, в свою очередь, состоят из титулов, титулы разделяются на отдельные императорские постановления (лат. leges или constitutiones), которые делятся на параграфы.
Кодекс Юстиниана сохранился лишь в изданиях Corpus juris civilis, то есть не в полном оригинальном виде. Веронский палимпсест начала VII века, содержавший в себе полный текст Кодекса, сохранился не целиком. Остальные древнейшие рукописи Кодекса представляют собой извлечения, передающие в сокращении только первые 9 книг Кодекса. Они начинают пополняться с XI века. В конце XII века появились рукописи и последних 3 книг. Но и после этого кодексом считались только первые 9 книг, а три последние составляли особый отрывок, известный под названием tres libri.
Греческие конституции, содержащиеся в Кодексе, которые всегда выпускались западными рукописями (лат. Graeca non leguntur), были прибавлены только к печатному изданию XVI века по источникам церковного и светского права Византийской империи.
1.2. Система римского права
Система права — это порядок изложения правовых норм, их расположения в законодательных актах и трудах римских юристов.
Выделяются две основные системы группировки правовых норм:
—пандектная;
—институционная.
Пандектная система состоит из общего раздела и четырех специальных:
—вещное право;
—обязательственное право;
—семейное право;
—наследственное право.
Такая система была характерна для Дигест (Пандектов) Юстиниана. Она была воспринята германской правовой системой и на ее основе было создано Германское гражданское уложение. Пандектная система воспринята также и современным российским частным правом.
В институционной системе отсутствует общая часть, и из состава вещного права не выделяется наследственное право. Нормы, носящие общий характер, располагаются в каждом из разделов.
Гай говорит: «Все то право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к правовым действиям (искам)» (I.–1.2).
Выделяются три группы правовых норм:
—право лиц (субъекты права);
—вещное право;
—обязательственное право.
Институционная система уступает по юридической технике пандектной, однако она была господствующей в классическую эпоху и была воспринята французской правовой системой при создании Гражданского кодекса (Кодекса Наполеона).
Система римского частного права постоянно развивалась и совершенствовалась, в связи с чем является ценным источником для изучения и использования.
Роль римского права в современной науке
На сегодняшний день право Древнего Рима как правовая дисциплина изучается во многих учебных заведениях, которые известны на весь мир. Значение римского права для многих государств просто колоссально, о чём свидетельствует история этой правовой системы. Германия существовала на нормах римского частного права вплоть до 1900 года. Интересен тот факт, что до этого времени использовались практически неизменные нормы римского права. По сути, правовая система Древнего Рима до начала XX века продолжала жить в Германии. Большую роль право римлян сыграло для Франции. Закон Лотаря II был всецело создан на основе римского классического частного права. Также римляне своей работой смогли создать основу для многих правовых систем и даже целых правовых семей, существующих на сегодняшний день. Римское право оказало сильное влияние на мировую культуру.
Таким образом, можно выделить следующие позитивные моменты:
1. Грамотность юридической техники римского права.
2. Исключительный характер римского частного права.
3. «Гибкость», возможность видоизменения, имплементации.
4. Абстрактность понятий.
5. Возможность регулирования всего массива правоотношений.
Учитывая все выше представленные особенности, напрашивается вывод, что понятие римского права включает в себя не только характеристику правовой системы древнего государства, но ещё и целый массив знаний, а также историю развития соответствующей отрасли во многих современных государствах.
Система римского права
Очень важной характеристикой римского права, называемой в настоящее время учеными-компаративистами, изучающими вопросы сравнительного правоведения также ключевым критерием отнесения государства к романо-германской правовой семье, выступало выделение в системе римского права двух основных элементов:
- Публичное право – регулируя состояние Римского государства, выражало и защищало интересы государства, в том числе посредством урегулирования отношений между государством и частными лицами. Нормы, относящиеся к публичному римскому праву отличались своей императивностью, а также обязывающим либо запрещающим характером и невозможностью изменения публично-правовых правил по соглашению сторон.
- Частное право содержано нормы римского права, посвященные урегулированию отношений между физическими и юридическими лицами (в том числе физических и юридических лиц между собой), выражая и защищая тем самым интересы частных лиц. Исходя из особенностей содержания сферы частного права, нормы римского частного права характеризовались своим управомачивающим и диспозитивным характером, поскольку соответствующая сфера предполагала ограничения сферы влияния государства при расширении полномочий частных лиц, способных в силу преобладания диспозитивных начал самостоятельно определять вектор собственных взаимоотношений.
Причины рецепции римского права
Среди факторов, способствующих восприятию норм римской правовой системы, в первую очередь можно выделить следующие:
- Высокий уровень права, разработанного римскими юристами, который характеризовался тем, что в нем присутствовали ряд готовых институтов, регулирующих отношения развитого товарного оборота, четкость и прозрачность норм, свобода от национальных ограничений, черты универсальности, обширная территория применения, высокий научный авторитет.
- Недостатки местных правовых обычаев, которые отличались архаичностью, наличием большого числа пробелов, противоречий и неясностей в толковании.
- Стремление королей в связи с усилением их власти к ослаблению значения народных обычаев, а вместе с ними и значения руководствовавшихся ими судов. В связи с этим назначались судьи, владеющие познаниями в римском праве.
- Присутствие правовых положений, помогающих обосновывать претензии на неограниченную монаршую власть, что было необходимо государям в борьбе с феодалами и представителями высшей церковной власти.
- Расширение возможности для королевских особ объединять под своим управлением все больше территорий, охватывая их единой системой права.
- Использование римского права в Священной Римской империи, которая считалась восприемницей прежнего государства и учредила в конце XV века Общеимперский суд. При разрешении дел он в первую очередь был обязан руководствоваться положениями римского права и лишь вслед за этим «оглядываться» на нормы немецкого, «доброго» права, на которое ссылались стороны спора. В дальнейшем это привело к прямому и непосредственному восприятию права римлян в Германии в XVI-XVII веках.
- Повышение интереса к ценностям античного наследия и к римскому праву в их числе.
Обобщенным описанием предпосылок рецепции римского права в Западной Европе можно считать следующее. В XII веке наблюдался подъем в развитии промышленности и торговли, что требовало перехода от применения отсталой обычной системы права к более прогрессивной. К такой, которая, выходя за границы раздробленных феодальных вотчин, могла охватить и дать импульс развитию новых буржуазных отношений.